Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego



Podobne dokumenty
Rozdział I. Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe

Zagadnienia wstępne. Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr

Podstawowe pojęcia, funkcje i gałęzie prawa

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Akty prawne...

Prawo prywatne międzynarodowe

Spis treści Rozdział XV. Prawo właściwe dla powstania i ochrony praw własności intelektualnej 62. Wprowadzenie 63. Lex loci protectionis


Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

NIP: Regon: KRS:

Prawo prywatne międzynarodowe

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE. Autorzy: Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. Słowo wstępne. Przedmowa do czwartego wydania.

FISZKA IV UMOWA MIĘDZY POLSKĄ RZECZPOSPOLITĄ LUDOWĄ A REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ Z DNIA 5 MARCA 1967 R.

Administracja a prawo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 34/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

INFORMACJA O STANOWISKU RP

Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XI XIX XXXIX Rozdział I. Wprowadzenie Uwagi wprowadzające Przed

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp...

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy

Spis treści. III. Koncepcja powściągliwego stosowania klauzuli porządku. publicznego na przykładzie rozwodów przez odrzucenie (talak)...

Prawo prywatne międzynarodowe

Anna Hrycaj. Wprowadzenie

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Ćwiczenia nr 1 Organizacja oraz wstęp do PPM. Autor: mgr Rafał Skibicki

Zasady prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe publiczne ćwiczenia Semestr letni 2017/2018 mgr Joanna Poprawska

PROTOKÓŁ. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych. (Dz.U.UE L z dnia 16 grudnia 2009 r.)

Spis treści. Przedmowa... XI

UCHWAŁA Nr 216/2012 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 19 lipca 2012 r.

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 44/11. Dnia 15 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

Spis treści. Słowo wstępne Przedmowa do czwartego wydania Wykaz skrótów... 15

niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Spis treści. Wstęp... XV Wykaz literatury... XVII Wykaz skrótów... XIX

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Spis treści. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XIII. Część I. Koncepcja konstytucyjnego modelu regulacji wolności i praw jednostki

PROGRAM SZKOLENIOWY. dla szkolenia z zakresu: Prawo właściwe i jurysdykcja w sprawach cywilnych i gospodarczych organizowanego w ramach projektu

PRZEPISY INTERTEMPORALNE

III. (Akty przyjęte na mocy Traktatu UE) DECYZJA RADY 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

Zagadnienia wstępne ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE. POJĘCIE SPORU. ŚRODKI POKOJOWEGO ZAŁATWIANIA SPORÓW.

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Poprawka 117 Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 35 ustęp 3. Tekst proponowany przez Komisję

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

342 Re c e n z j e [16]

Art konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Maksymilian Pazdan. Wydanie IX uaktualnione. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA

kodyfikacji, przez szeroki zakres obszarów regulacji

Uchwała z dnia 17 stycznia 2008 r., III CZP 112/07

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

Uchwała z dnia 14 stycznia 2005 r., III CZP 71/04

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ

WPROWADZENIE DO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 62/06

Wykonywanie orzeczeń polskich sądów w krajach Europy Zachodniej na przykładzie Niemiec

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa

Jednym z podstawowych aktów prawnych, regulujących udział mieszkańców w życiu publicznym, jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL).

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII

Spis treści. Wykaz stron internetowych... XVII Wykaz podstawowej literatury... XIX Przedmowa... XXI

Administracja a prawo

Spadek w Unii Europejskiej - nowe regulacje prawne, które ułatwią załatwianie transgranicznych spraw spadkowych

Prawo międzynarodowe publiczne SSP II 2016/2017

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny

Zalecenie DECYZJA RADY

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

PRAWO URZĘDNICZE. Wykład 1. Dr Dominika Cendrowicz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

Justyna Jakubiec Uregulowania dotyczące obywatelstwa w prawie międzynarodowym. Studenckie Zeszyty Naukowe 9/14,

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. {KOM(2011) 126 wersja ostateczna} {SEK(2011) 328 wersja ostateczna}

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne

Wniosek DECYZJA RADY

USTAWA. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego. (tekst jednolity)

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r.

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Bartczak

3. Funkcja represyjna Podsumowanie Rozdział III. Odpowiedzialność a sprawiedliwość Istota odpowiedzialności w prawie jako eman

Umiejscowienie aktu stanu cywilnego - krok po kroku

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Iwona Budzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

Rola głównego księgowego w organizacji rachunkowości. Wpisany przez dr Ewa Hellich

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Zagadnienia administracyjnoprawne

Spis treści. Adam Dudzic, Aldona Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne. Plansze Becka

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CSK 154/14. Dnia 22 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. w sprawie obwodów łowieckich.

KONWENCJA Nr 151. słuŝbie publicznej. (Dz. U. z dnia 17 lutego 1994 r.) W imieniu Polskiej Ludowej Rzeczypospolitej

ŹRÓDŁA POJĘCIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

Wymogi regulacji kodeksowej. Tomasz Bąkowski

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Kto jest podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa?

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Ustawa z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

NORMY PRAWA CYWILNEGO

Transkrypt:

Rozdział Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego Literatura: L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1998; L. Babiński, Zagadnienia współczesnego polskiego prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa 1958; S. A. Bayitch, J. L. Siqueiros, Conflict of Laws. Mexico and the United States, Florida 1968; R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1994; A. N. J. Briggs, Conflict of Laws in a nutshell. Nutshell Series, London 1970; Z. Cowen, American Australian Private International Law, New York 1957; W. Czapliński, Prawo międzynarodowe prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 1984; tenże, Refleksje nad wieloznacznością pojęcia terytorialności w teorii międzynarodowego prawa prywatnego, SC 1963, t. III; W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999; J. Jakubowski, Funkcje i zakres prawa prywatnego międzynarodowego, PiP 1966, z. 11; K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław Warszawa 1976; W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, Poznań 1996; P. Nygh, Reform of Private International Law in Australia, RabelsZ 1994, z. 58; M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 1996; J. Poczobut, Kodyfikacje prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 1991; K. Przybyłowski, Prawo prywatne międzynarodowe. Część ogólna, Lwów 1935; M. Sośniak, Prawo prywatne międzynarodowe, Katowice 1978; S. C. Symeonides, Private International Law Codification in a Mixed Jurisdiction. The Louisiana Experience, RabelsZ 1993, z. 57; I. Szászy, Private International Law in European People s Democracies, Budapest 1964; S. Szer, Podstawowe zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 1951; H. Trammer, O prawie prywatnym międzynarodowym, PiŻ 1966, Nr 7; U. U. Uche, Conflict of Laws in a multi-ethnic setting. Lesson from Anglophone Africa, Rec. des cours 1991, III, vol. 228; B. Walaszek, M. Sośniak, Międzynarodowe prawo prywatne, Kraków 1965; M. Wolff, Private International Law, Scientia Verlag Aalen 1977; F. Zoll, Międzynarodowe i międzydzielnicowe prawo prywatne w zarysie, Kraków 1945. 3

Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego 1. Wprowadzenie Jeżeli skutki zdarzeń, które miały miejsce w Polsce, powstają w Polsce względem polskich obywateli, nie mamy powodu zastanawiać się nad tym, czy stosować polskie prawo. Gdy jednak mamy do czynienia ze zdarzeniami, które rodzą skutki za granicą lub ze zdarzeniami, które miały miejsce za granicą, ale rodzą skutki w Polsce, sprawa przedstawia się inaczej. Powstaje wówczas pytanie czy na pewno należy zastosować polskie prawo? Z drugiej strony, pojawia się wątpliwość, czy w ogóle możliwe jest stosowanie innego prawa niż własne? Prawo prywatne międzynarodowe jest dziedziną prawa regulującą kolizje praw, które mogą wystąpić w związku z jednym stanem faktycznym, sytuacją lub stosunkiem prawnym. Aby doszło do takiej kolizji, stan faktyczny musi być związany z co najmniej dwoma państwami, a co za tym idzie systemami prawnymi tych państw. Obrót prawny, tak jak i obrót gospodarczy nie sprowadza się do czynności podejmowanych w ramach jednego terytorium państwowego. To samo dotyczy spraw, które co prawda nie mają wymiaru gospodarczego, ale związane są z sytuacją osobistą czy rodzinną osób, których dotyczą (np. sprawy związane z zawarciem małżeństwa, rozwodem, sprawowaniem władzy rodzicielskiej). Możliwe zatem są sytuacje, kiedy w obrocie prawnym uczestniczą osoby pochodzące z różnych państw. Każda z tych osób związana jest czy to przez pryzmat obywatelstwa, czy miejsca zamieszkania, z innym państwem. Przykładem może być zawarcie umowy sprzedaży samochodu między Polakiem a Niemcem, zawarcie związku małżeńskiego między Francuzką a Amerykaninem, przysposobienie Rumuna przez Kanadyjczyka. Możliwe jest również zawarcie przez Polaka i Austriaka umowy dotyczącej nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii, jak i dziedziczenie przez Rosjan ruchomości i nieruchomości pozostawionych przez zmarłego Holendra. Takich hipotetycznych sytuacji jest bardzo wiele. Oczywiście, nie pozostają one tylko w sferze imaginacji. W związku z coraz bardziej ożywionym ruchem osobowym między państwami, bardziej ożywiony staje się również obrót prawny. W rozważaniach nad prawem prywatnym międzynarodowym należy zastanowić się nad tym, w jakim celu i przez kogo zostało ono stworzone. W większości przypadków każda z osób zainteresowanych rozstrzygnięciem jednej z takich spraw wolałaby, aby nastąpiło ono na podstawie jej prawa lub aby zostały spełnione jej oczekiwania odnośnie do rozstrzygnięcia na podstawie prawa innego niż własne. Aby tak się mogło stać, potrzebne było wprowadzenie reguł postępowania w przypadkach, kiedy stosunek prawny wykracza poza obszar jednego państwa. Reguły te powinny wskazywać, jakie prawo w takiej sytuacji zastosować oraz jaki element decyduje o zastosowaniu tego prawa. Innymi słowy, odpowiadać na pytania: jakie prawo stosować i dlaczego? Ponieważ dochodziło do kolizji praw (ustaw), reguły, które miały je regulować, nazwane zostały prawem kolizyjnym, a normy w nim zawarte normami kolizyjnymi. Reguły te na początku miały charakter uniwersalny, a więc nie było prawa kolizyjnego polskiego, niemieckiego, francuskiego, tylko jedno prawo kolizyjne. Dopiero od czasu pojawienia się wielkich kodyfikacji prawa cywilnego w Europie w XIX w. prawo to zaczęło nabierać innego charakteru. Każde państwo wprowadzało własne nor- 4

Wprowadzenie 1 my kolizyjne. Zaczęły się pojawiać odmienności między prawami kolizyjnymi stworzonymi na bazie własnych tradycji prawnych, odmiennych kultur i instytucji prawnych. Prawo kolizyjne straciło charakter uniwersalny. Pozostały jedynie utrwalone w praktyce niektóre z reguł, jak stosowanie legis rei sitae do praw rzeczowych na nieruchomościach. Stało się tak również dzięki recepcji pewnych reguł, jak to miało miejsce w przypadku recepcji Kodeksu Napoleona w wielu państwach europejskich, ale również niemieckiego prawa w Japonii, angielskiego w Stanach Zjednoczonych, Szkocji, Kanadzie i w niektórych państwach afrykańskich. W obecnych czasach nie ma wątpliwości, że prawo prywatne międzynarodowe jest jedną z dziedzin prawa wewnętrznego krajowego. Jest stanowione przez ustawodawcę krajowego zwykle w formie odrębnej ustawy, choć zdarza się, że normy kolizyjne stanowią część Kodeksu cywilnego. Powstaje w drodze prawotwórstwa autonomicznego poszczególnych państw. Jednak w drugiej połowie XX w. pojawiła się wyraźna tendencja do rozszerzania zasięgu prawa i włączania doń prawa jednolitego. W związku z licznymi próbami kodyfikacji o charakterze międzynarodowym, nie zawsze zresztą zakończonymi powodzeniem, przyjmuje się, że w skład prawa prywatnego międzynarodowego wchodzą również normy tworzone w drodze prawotwórstwa międzynarodowego. A więc następuje powrót do pierwotnego rozumienia prawa kolizyjnego, jako zbioru reguł uniwersalnych. Oczywiście, rozumienie to pozostaje w dużej mierze w sferze idei lub postulatu. Sam termin prawo prywatne międzynarodowe nie jest precyzyjny. Został po raz pierwszy użyty w XIX w. przez amerykańskiego uczonego J. Story ego. Zastąpił w dużej mierze poprzednie nazewnictwo prawo kolizyjne, konflikt praw. Choć poddawane krytyce, w związku z tym, że prawo to nie zawierało norm kreujących kolizję czy konflikt między prawami, a miało regulować czy eliminować te kolizje, oddawały istotę tego prawa. Termin prawo prywatne międzynarodowe przywodzi na myśl analogie z prawem międzynarodowym publicznym, a nie jest ich wiele. Już w okresie największego rozkwitu prawa rzymskiego (w epoce prawa klasycznego) Ulpian przedstawił podział prawa na publiczne i prywatne. Prawo publiczne ma na celu interes państwa i ochronę jego instytucji oraz regulację stosunków między tymi instytucjami. Prawo prywatne reguluje wzajemne relacje między osobami w zakresie ich praw osobistych i majątkowych. W większości systemów prawnych rozdział ten jest wyraźny. Prawo publiczne może, co prawda, w pewnym stopniu kształtować relacje międzyosobowe (np. poprzez realizację określonych w konstytucji wolności i praw człowieka i obywatela), a więc wkraczać w domenę prawa prywatnego. Ustawodawca pozostawia sobie możliwość ingerowania w treść stosunków prawnych o charakterze prywatnym również w prawie prywatnym międzynarodowym (klauzula porządku publicznego). Na początku XX w. powstała nawet koncepcja łącząca prawo międzynarodowe publiczne i prawo prywatne międzynarodowe w jedną dziedzinę. Jej twórca, G. Scelle, twierdził, że prawo międzynarodowe reguluje wszystkie stosunki w płaszczyźnie międzynarodowej. Zawiera zatem wszystkie normy, które odnoszą się do stosunków o charakterze międzynarodowym. Dzieli się na publiczne i prywatne, według podziału przyjętego przez Ulpiana. Niezmienione pozostają funkcje obu praw. Prawo prywatne ma regulować stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi, wykraczające poza terytorium jednego państwa. 5

Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego Tezą, którą możemy wywieść z terminu prawo prywatne międzynarodowe, jest, że powinno ono zawierać normy uniwersalne, tak jak prawo międzynarodowe publiczne, którego głównym źródłem są umowy międzynarodowe. Paradoksalnie, jedynym źródłem, które nie budziło wątpliwości w doktrynie, są akty prawne pochodzenia krajowego, zawierające bardzo niewiele uniwersalnych, tradycyjnych reguł. W erze liberalizacji przepisów dotyczących przepływu osób i środków płatniczych między terytoriami różnych państw coraz częstsze stają się kontakty personalne różnej natury. Szczególnego znaczenia nabierają relacje o charakterze prawnym, a więc takie, których następstwem jest zastosowanie przepisów jakiegoś prawa. Problemem, który nurtował i nurtuje nadal przedstawicieli doktryny prawa prywatnego międzynarodowego na świecie, jest zagadnienie jakie prawo powinno być zastosowane i w jaki sposób ma ono zostać wskazane. Może tu zaistnieć pewna sprzeczność pomiędzy interesem państwa, w systemie którego znajduje się prawo prywatne międzynarodowe, i które chroni własne terytorium i własnych obywateli, a interesem osób (fizycznych i prawnych), które powodują powstanie stosunków prawnych. Można też mówić o sprzeczności pomiędzy określonymi w podstawowych aktach prawa krajowego (konstytucja, ustawy) priorytetach ustrojowych i prawnych państwa a postulatem przewidywalności i elastyczności prawa w stosunku do osób pochodzących z własnego i obcego obszaru prawnego. Pojawia się pytanie, co jest zadaniem prawa prywatnego międzynarodowego? Czy jest nim wyraźne odróżnienie osób wchodzących w relacje prawne, czy powinno ono zawierać logiczne i akceptowalne społecznie reguły postępowania? A więc czy jest to tylko prawo określające procedurę (mechanizmy) postępowania, czy jest narzędziem polityki państwowej? 2. Funkcje 1. W większości pozycji naukowych poświęconych prawu prywatnemu międzynarodowemu, jako główną jego funkcję przedstawia się rozgraniczenie sfery działania praw różnych państw (K. Przybyłowski, M. Pazdan) w stosunkach z tzw. elementem obcym (zagranicznym). Przy czym pojęcie stosunku z takim elementem rozumiane jest jako stosunek, który nie jest zamknięty w obrębie jednego państwa. Oznacza to, że wykracza on poza jeden obszar prawny, wiąże z innym (obcym) prawem. Przyjmuje się, że powiązanie to musi być istotne. Odzwierciedlają je łączniki przyjęte w prawie prywatnym międzynarodowym forum. Dopiero poprzez zastosowanie łączników możliwa jest ocena, czy element obcy faktycznie łączy stosunek z prawem własnym, czy obcym. Sporne pozostaje, czy prawo prywatne międzynarodowe dotyczy tylko tego typu stosunków prawnych, czy odnosi się do wszystkich stosunków prawnych. Za tym ostatnim poglądem optują K. Przybyłowski, H. Trammer, M. Pazdan, B. Walaszek, M. Sośniak. Natomiast za ograniczeniem zasięgu norm kolizyjnych do stosunków międzynarodowych (stosunków z elementem obcym) opowiadają się W. Ludwiczak, E. Wierzbowski, J. Jakubowski, S. Sołtysiński. Z punktu widzenia prak- 6

Definicja 3 tyki, trudno jest zakładać, aby każdy stosunek prawny z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i prawa pracy był poddawany analizie pod względem właściwości prawa. Z drugiej jednak strony, jeżeli założyć, że intensywność powiązania można ocenić przez pryzmat łączników, to jest to możliwe dopiero po zastosowaniu normy kolizyjnej. Wówczas okazuje się, czy jest to stosunek z elementem obcym, czy jest to stosunek w całości związany z prawem polskim. W doktrynie brytyjskiej pojawiła się również teoria, według której właściwość prawa w świetle prawa prywatnego międzynarodowego określa się w drodze rozstrzygnięcia kwestii wstępnej (M. Wolff). Jest ona konsekwencją angloamerykańskiego, odmiennego niż w Polsce i większości państw, założenia, że każdy stosunek reguluje lex fori (prawo obowiązujące w siedzibie sądu orzekającego). 2. Pomimo sporów co do zasięgu norm kolizyjnych, bezsporne jest, że funkcją prawa międzynarodowego prywatnego jest również ustalenie związku danej sytuacji prawnej czy stanu faktycznego z obszarem prawnym, bez względu na to, czy własnym, czy obcym. A więc dalej idąc taką funkcją jest także wyznaczenie właściwości prawa. Wyznaczenie właściwości prawa jest wskazaniem, po ustaleniu związku i jego intensywności prawa właściwego do rozstrzygnięcia danej sprawy. W świetle tego prawa można dopiero ocenić, czy stan faktyczny będzie przedmiotem rozstrzygnięcia. Wskazanie powoduje jednocześnie obowiązek zastosowania prawa. Jest to więc również jakby upoważnienie do stosowania prawa obcego na własnym terytorium. Obce przepisy stosowane są z mocy własnego prawa własnych norm kolizyjnych zawartych w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym lub innym źródle tego prawa. 3. Z pewnością można też stwierdzić, że funkcją tego prawa jest rozstrzyganie kolizji między systemami prawnymi. Jeśli wziąć pod uwagę zakres i zasięg konwencji międzynarodowych ujednolicających zagadnienia kolizyjne to można nawet pójść dalej i mówić o likwidacji kolizji. 4. Z punktu widzenia współpracy między państwami taką funkcją będzie również ułatwienie obrotu prawnego między państwami, a ściślej między osobami fizycznymi i prawnymi z tych państw pochodzącymi. Dość dyskusyjne jest natomiast, czy funkcją prawa jest również bezpośrednie rozstrzyganie stosunków prawnych za pomocą norm merytorycznych. Koncepcja ta została stworzona przez zwolenników włączenia do zakresu źródeł prawa prywatnego międzynarodowego również aktów prawnych przyjętych w drodze prawotwórstwa krajowego lub międzynarodowego, zawierających normy merytoryczne. Nie jest ona jednak powszechnie akceptowana, głównie z racji tradycyjnego ujmowania norm prawa prywatnego międzynarodowego jako norm kolizyjnych. 3. Definicja W doktrynie występuje wielość definicji prawa prywatnego międzynarodowego. W zasadzie nie ma między nimi zasadniczych różnic, z całą pewnością jest zaś wiele podobieństw. Zatem K. Przybyłowski twierdził, że prawem prywatnym mię- 7

Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego dzynarodowym jest ogół norm rozgraniczających w stosunkach prywatnoprawnych sfery działania praw różnych państw, a to przez określenie, które z nich należy zastosować. Według F. Zolla normy, które oznaczają i określają prawo właściwe dla stosunków prywatno-prawnych, wychodzących w swych czynnikach i funkcjach poza granice danego państwa, nazywamy międzynarodowym prawem prywatnym. Jest nim również zespół norm obowiązujących na obszarze pewnego państwa, których przedmiotem jest wskazanie systemu prawnego (własnego lub obcego), właściwego dla rozstrzygnięcia stosunku prawnego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, w którego stanie faktycznym jest element obcy (element międzynarodowy, element zagraniczny, stosunek międzynarodowy W. Ludwiczak). Prawo prywatne międzynarodowe możemy również rozumieć zarówno jako zespół norm stosowanych do osób prywatnych w ich stosunkach międzynarodowych (C. M. Schmitthoff), jak i jako zespół norm, których funkcją jest określenie, który z różnych obowiązujących w danej chwili systemów prawnych ma mieć zastosowanie do danego stanu faktycznego (M. Wolff). W art. 1 1 ustawy z 12.11.1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) znajduje się wskazanie, że określa ona prawo właściwe dla międzynarodowych stosunków osobistych i majątkowych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa pracy, podczas gdy w świetle art. 1 nowej ustawy z 4.2.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 ze zm.) reguluje ona właściwość prawa dla stosunków z zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem. I. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego w ujęciu wąskim Współczesna koncepcja prawa prywatnego międzynarodowego kształtowała się w XIX w. Jej wyrazem stały się europejskie kodyfikacje prawa zawierające normy regulujące sytuacje życiowe (stosunki), które łączą się z obszarem prawnym więcej niż jednego państwa, czyli tzw. stosunki z elementem obcym. Oczywistą konsekwencją powstania takich sytuacji życiowych była konieczność rozstrzygnięcia, według reżimu prawnego którego państwa będą rozstrzygane sprawy z nich wynikające lub z nimi związane. Dla prawa prywatnego międzynarodowego przyjęto metodę tzw. regulacji pośredniej, czyli wskazania prawa właściwego dla rozstrzygnięcia kwestii w drodze zastosowania norm kolizyjnych. Normy kolizyjne mają za zadanie rozgraniczenie sfery działania systemów prawnych, nie odnoszą się do kwestii merytorycznych i nie stanowią rozstrzygnięcia merytorycznego. Dla odmiany, rozwiązanie stosowane w prawie merytorycznym zwane jest regulacją bezpośrednią. Realizuje się ją w drodze zastosowania norm merytorycznych. Normy kolizyjne, charakterystyczne dla prawa prywatnego międzynarodowego, często nazywane są normami o normach. Są odmianą norm kompetencyjnych, wskazujących kompetencje właściwych organów. Różnią się od nich tym, że wskazują właściwość systemów prawnych (systemów norm merytorycznych). Stanowią część reżimu prawnego danego państwa. Powstają w wyniku prawotwórstwa krajowego, odnoszą się do sytuacji z elementem zagranicznym 8

Definicja 3 (obcym) i na tym polega ich międzynarodowy charakter. W ustawodawstwie polskim normy kolizyjne stanowiące prawo prywatne międzynarodowe znajdują się w ustawie dołączonej do Kodeksu cywilnego, przez co podkreśla się ich związek z zakresem prawa cywilnego. Wąskie pojmowanie prawa prywatnego międzynarodowego sprowadza się do nadania mu charakteru prawa całkowicie mieszczącego się w prawie wewnętrznym. Przyjmuje się zatem, że jest to prawo, którego źródła stanowią akty normatywne prawa wewnętrznego, jak ustawy. Charakterystyczne dla tych aktów jest, że zawarte są w nich normy kolizyjne. Ponieważ przyjmuje się, że tylko takie normy tworzą prawo prywatne międzynarodowe. Wynikiem takiego rozumowania jest teza, że prawo to nie ma charakteru uniwersalnego, a katalog jego źródeł jest ograniczony do krajowych aktów normatywnych zawierających normy kolizyjne. Zatem prawo prywatne międzynarodowe jest utożsamiane z prawem kolizyjnym. II. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego w ujęciu szerokim W drugiej połowie XX w. nastąpił dynamiczny rozwój międzynarodowej unifikacji prawa. Unifikacja oznaczała ujednolicenie, przyjęcie uniwersalnych reguł przez państwa zawierające umowy międzynarodowe. Dotyczyła ona zarówno prawa merytorycznego, jak i prawa kolizyjnego. Co więcej, zaczęto również postrzegać wzrastającą rolę prawa zwyczajowego oraz praktyki. Pojawił się zatem problem, jaka jest relacja między prawem prywatnym międzynarodowym w klasycznej koncepcji (wąskie ujęcie sprowadzające się do norm kolizyjnych zawartych w aktach normatywnych prawa krajowego) do zunifikowanych reguł zawartych w konwencjach. Kontrowersje wzbudzało poszerzenie katalogu źródeł prawa o źródła pochodzenia międzynarodowego, ale również stwierdzenie, że prawo prywatne międzynarodowe tworzą również normy merytoryczne. Zwolennikiem szerokiego pojmowania prawa prywatnego międzynarodowego był w polskiej doktrynie J. Jakubowski. Twierdził, że taka koncepcja prawa odzwierciedla potrzeby rozwijającego się obrotu prawnego i gospodarczego. Przedstawił definicję, w świetle której prawo prywatne międzynarodowe jest dziedziną prawa regulującą stosunki o charakterze międzynarodowym osób fizycznych i prawnych w sposób zarówno pośredni (normy kolizyjne), jak i bezpośredni (normy merytoryczne), przy pomocy norm powstałych tak w drodze ustawodawstwa krajowego, jak i ustawodawstwa międzynarodowego i międzynarodowej uniformizacji zwyczajów. Z definicji tej wynika, że prawo prywatne międzynarodowe jest odpowiednikiem prawa międzynarodowego publicznego w zakresie międzynarodowych stosunków osób fizycznych i prawnych. Oznacza to także, że obejmuje ono również, poza normami kolizyjnymi, normy merytoryczne pochodzenia krajowego lub ujednolicone. W takim ujęciu stanowi ono dziedzinę złożoną, poprzez niejednorodność źródeł (źródła międzynarodowe i krajowe) oraz różny charakter norm (normy kolizyjne i merytoryczne). Doktryna prawa prywatnego międzynarodowego wciąż nie jest jednolita w kwestii przyjęcia jednej z powyższych jego koncepcji. Przyjmuje się, że pierw- 9

Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego sza z nich, zakładająca pojmowanie prawa w znaczeniu węższym, zwana jest koncepcją nacjonalistyczną lub partykularystyczną. Natomiast druga zwana jest kierunkiem uniwersalistycznym lub internacjonalistycznym. Wyrazem przeciwstawienia się przyjęcia któregoś z tych skrajnych ujęć jest natomiast koncepcja pogodzenia krajowego charakteru prawa prywatnego międzynarodowego z jego międzynarodowymi funkcjami. Zwana jest koncepcją prawnoporównawczą lub komparatystyczną. Ożywione dyskusje dotyczące charakteru prawa prywatnego międzynarodowego miały miejsce zwłaszcza w latach 50. i 60. XX w. Zakończyły się nie wnosząc nic do już ugruntowanych teorii. W literaturze europejskiej najczęściej można spotkać się ze stanowiskami akceptującymi poszerzenie charakteru prawa ze względu na jego międzynarodową funkcję, jednak wciąż mocno dyskusyjne jest, czy prawo to tworzą również normy merytoryczne. Natomiast przedstawiciele doktryny amerykańskiej z reguły prezentują nacjonalistyczną koncepcję prawa. Tabl. 1. Prawo prywatne międzynarodowe w ujęciu wąskim i w ujęciu szerokim Prawo prywatne międzynarodowe w ujęciu wąskim Prawo prywatne międzynarodowe w ujęciu szerokim Podmioty Zakres Źródła Sposób regulacji 1) osoby fizyczne, 2) osoby prawne 1) osoby fizyczne, 2) osoby prawne Stosunki osobiste i majątkowe w zakresie: 1) prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, 2) innych praw zawierających normy oparte na cywilistycznej metodzie regulacji (prawo handlowe, gospodarcze prywatne) Stosunki osobiste i majątkowe w zakresie: 1) prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, 2) innych praw zawierających normy oparte na cywilistycznej metodzie regulacji (prawo handlowe, gospodarcze prywatne) Akty normatywne pochodzenia krajowego 1) akty normatywne pochodzenia krajowego, 2) akty normatywne pochodzenia międzynarodowego umowy międzynarodowe wielostronne i dwustronne oraz prawo zwyczajowe Regulacja pośrednia (normy kolizyjne) 1) regulacja pośrednia (normy kolizyjne), 2) regulacja bezpośrednia (normy merytoryczne) 10

Porównanie prawa prywatnego międzynarodowego z innymi dziedzinami prawa 4 4. Porównanie prawa prywatnego międzynarodowego z innymi dziedzinami prawa I. Prawo prywatne międzynarodowe a prawo międzynarodowe publiczne Prawo prywatne międzynarodowe jako dziedzina złożona i jak już wspomniano o kontrowersyjnym charakterze, jest również dziedziną odznaczającą się licznymi analogiami z innymi dziedzinami prawa. Jedną z nich jest prawo międzynarodowe publiczne. Pierwsze z podobieństw dotyczy oczywiście nazwy, inne zależą od przyjęcia nacjonalistycznej lub uniwersalistycznej koncepcji prawa prywatnego międzynarodowego. Międzynarodowe w ujęciu prawa publicznego oznacza raczej międzypaństwowe, czyli prawo regulujące stosunki między państwami. W ujęciu prawa prywatnego międzynarodowego są to stosunki wykraczające poza terytorium jednego państwa eksterytorialne lub zawierające element obcy. Z całą pewnością jednak obie dziedziny regulują stosunki o charakterze międzynarodowym. Jeżeli analizować charakter stosunków regulowanych przez prawo prywatne międzynarodowe są to, w szerokim rozumieniu, stosunki cywilnoprawne. Charakteryzuje je równość stron stosunku, brak podporządkowania jednej strony, stronie drugiej. Prawo międzynarodowe publiczne mieści się w grupie praw publicznych, których domeną jest przyjęcie priorytetu państwa w jego relacjach z osobami. Nie ma więc tutaj miejsca na równość stron. Oczywiście, trudno zakładać, że celem tego prawa jest kształtowanie cywilnoprawnych stosunków między obywatelami państwa. Jednak może ono w pewien sposób wpływać na kształtowanie statusu prawnego osoby. W końcu jednym z działów prawa jest międzynarodowa ochrona praw człowieka, w tym m.in. ochrony własności. W zakres prawa międzynarodowego publicznego wchodzą również akty prawne regulujące status prawny cudzoziemców, jak również odnoszące się do sfery obywatelstwa lub jego braku. Wspólne dla obu praw są również podstawy teoretyczne i aksjologiczne. Nie można jednak zakładać, że prawo prywatne międzynarodowe powstało na podstawie zasad właściwych dla prawa międzynarodowego publicznego (choć takie teorie pojawiły się w doktrynie). Jednak przyjęcie zasady równoważności systemów prawnych wszystkich państw wynika m.in. z zasady suwerenności państw. Możliwość stosowania obcego prawa próbowano również uzasadnić celami współpracy państw w ramach społeczności międzynarodowej. Społeczność ta rządzi się tzw. zasadami prawa międzynarodowego. Zwane są one zasadami podstawowymi i mają charakter bezwzględnie obowiązujący, czyli stanowią ius cogens. Wywodzone są z prawa zwyczajowego. Przyjmuje się, że nie ma wyczerpującego i zamkniętego ich katalogu. Zostały określone w Karcie Narodów Zjednoczonych z 26.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.), w szerszym zakresie w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 2625 (XXV) Deklaracji zasad prawa międzynarodowego regulujących przyjazne stosunki i współpracę między państwami, zgodnie z Kartą NZ z 24.10.1970 r. (A/RES/2625 (XXV)) i najszerzej w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1.8.1975 r. Znajdują się tam zasady: 11

Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego 1) suwerennej równości, poszanowania praw wynikających z suwerenności, 2) powstrzymania się od groźby użycia siły lub jej użycia, 3) nienaruszalności granic, 4) integralności terytorialnej państw, 5) pokojowego załatwiania sporów, 6) nieingerencji w sprawy wewnętrzne, 7) poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, włączając w to wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań, 8) równouprawnienia i prawa narodów do samostanowienia, 9) współpracy między państwami, 10) wykonywania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego. Zasady te dotyczą obowiązków suwerennych państw względem siebie wynikających z ich współistnienia. Oczywiście, bezpośrednio nie dotyczą przedmiotu zainteresowania prawa prywatnego międzynarodowego. Przyjmuje się jednak, że wspólne dla obu praw międzynarodowych są cztery zasady: 1) suwerennej równości państw, 2) poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, 3) równouprawnienia narodów, 4) współpracy między państwami. Oprócz powyższych analogii, prawa te różnią się od siebie w znacznym stopniu. Prawo międzynarodowe, określane wcześniej jako ius gentium, czyli prawo narodów, definiowane jest jako zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mających zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych (R. Bierzanek, J. Symonides). Prawo prywatne reguluje natomiast stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi. Zbieżność w kwestii podmiotów może tutaj występować w ramach pewnej bardzo ograniczonej kompetencji jednostek do działania w płaszczyźnie prawa międzynarodowego publicznego. Sprowadza się ona głównie do możliwości egzekwowania praw zagwarantowanych przez państwo przed sądami międzynarodowymi. Natomiast kompetencje jednostek (osób fizycznych lub prawnych) w świetle prawa prywatnego międzynarodowego nigdy nie sprowadzają się do dochodzenia jakichkolwiek praw przed sądem międzynarodowym. Trudno zakładać bowiem, że prawo to nadaje jakieś prawa. Jego rolą jest regulowanie kolizji między prawami państw. Kolizje te są w największej mierze rozstrzygane przez sądy, ale nigdy międzynarodowe. Oba prawa różnią się również źródłami. Katalog źródeł prawa międzynarodowego publicznego został określony w art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 26.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.). Przyjęto w nim: 1) Trybunał, którego funkcją jest rozstrzygać zgodnie z prawem międzynarodowym przedłożone mu spory, stosuje: a) konwencje międzynarodowe bądź ogólne, bądź partykularne, ustanawiające normy wyraźne uznane przez państwa spór wiodące; b) zwyczaj międzynarodowy, jako dowód ogólnej praktyki przyjętej za prawo; c) ogólne zasady prawa, uznane przez narody cywilizowane; 12

Porównanie prawa prywatnego międzynarodowego z innymi dziedzinami prawa 4 d) z zastrzeżeniem postanowień art. 59, orzeczenia sądowe i poglądy posiadających najwyższe kwalifikacje pisarzy różnych narodów w zakresie prawa międzynarodowego, jako pomocniczy środek ustalania norm prawa. Dodatkowo, jako źródło prawa traktowane są wiążące państwa, abstrakcyjne uchwały organizacji międzynarodowych. Jeśli przyjąć szerokie ujęcie prawa prywatnego międzynarodowego, tworzą je w dużej mierze źródła pochodzenia międzynarodowego, a więc umowy międzynarodowe i prawo zwyczajowe. Trzeba jednak przyjąć, że prawo to pozostaje częścią prawa wewnętrznego i podstawowymi jego źródłami są akty prawne pochodzenia krajowego. Warto zauważyć, że kreowanie reguł prawa prywatnego międzynarodowego przez ustawodawcę odzwierciedla w pewnym stopniu politykę zagraniczną państwa. To samo dotyczy stanowiska państw w kwestii unifikacji pewnych zagadnień kolizyjnych. Przykład: Polityka międzynarodowa Polski w czasach funkcjonowania bloku wschodniego przekładała się również na prawo międzynarodowe prywatne. Polska w owym czasie zawarła z państwami bloku wschodniego liczne umowy dwustronne o pomocy prawnej, zawierające normy kolizyjne. Chęć pozyskania jak największych funduszy na rozwój gospodarki z transakcji zagranicznych odzwierciedlały natomiast koreańskie przepisy kolizyjne. W wyniku specjalnego amerykańskiego programu powstałego po zakończeniu wojny w Korei Południowej, możliwe stało się oddanie do adopcji licznej grupy koreańskich sierot wojennych. Wyrazem współpracy międzynarodowej między Koreą Płd. a Stanami Zjednoczonymi było wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego postępowanie adopcyjne. Polegało ono na tym, że mały Koreańczyk po wpłaceniu określonej kwoty przez potencjalnych amerykańskich przysposabiających wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, gdzie po określonym czasie sąd amerykański orzekał o przysposobieniu na podstawie własnego prawa materialnego i procedury. II. Prawo prywatne międzynarodowe a międzynarodowe prawo postępowania cywilnego i prawo cywilne Międzynarodowe prawo postępowania cywilnego stanowi odpowiednik postępowania cywilnego w płaszczyźnie międzynarodowej. Reguluje stosunki powstające w wyniku wszczęcia postępowania cywilnego w związku ze sprawą z elementem zagranicznym. W Polsce dziedzina ta traktowana była przez wiele lat jako jedna z części postępowania cywilnego. Obecnie istnieją tendencje do wyodrębnienia jej jako osobnej dziedziny prawa. Zarówno prawo prywatne międzynarodowe, jak i międzynarodowe prawo postępowania cywilnego składa się z norm jurysdykcyjnych, które są normami kolizyjnymi. Wśród norm międzynarodowego prawa postępowania cywilnego znajdują się normy wyznaczające zasięg jurysdykcji krajowej. Polski sąd będzie miał możliwość skorzystania z norm prawa prywatnego międzynarodowego tylko wówczas, jeśli okaże się, że jest właściwy do rozpoznania sprawy. Problem, zwany właściwością sądów w stosunkach wewnętrznych, nosi tutaj miano jurysdykcji krajowej. Międzynarodowe prawo postępowania cywilnego zajmuje się także zagadnieniami związanymi zarówno z przebiegiem i zakończeniem 13

Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego postępowania w sprawach z elementem zagranicznym, jak i skutecznością rozstrzygnięć, wydanych w jednym państwie na terytorium państwa drugiego (uznawaniem i wykonywaniem orzeczeń zagranicznych). Przepisy odnoszące się do tych zagadnień znajdują się w Kodeksie postępowania cywilnego, w jego Części czwartej, w art. 1097 1153 9 (a nawet dalszych artykułach dotyczących sądów polubownych, w szczególności art. 1154 1160 przepisy ogólne dotyczące sądów polubownych, art. 1180 1182 właściwość sądów polubownych oraz art. 1212 1217 uznawanie i stwierdzanie wykonalności wyroków sądów polubownych i ugód przed nimi zawieranych). Tytuł VIII tej części zawiera również przepis (art. 1143 KPC), określający procedurę postępowania w przypadku konieczności zastosowania przez sąd obcego prawa. Tradycją systemów prawnych common law jest włączenie przepisów dotyczących niektórych zagadnień międzynarodowego prawa postępowania cywilnego do prawa prywatnego międzynarodowego. Przyjmuje się, że normy zawarte w prawie prywatnym międzynarodowym mają do spełnienia trzy funkcje. Po pierwsze, mają rozstrzygnąć co do krajowej jurysdykcji w sprawie z elementem obcym. Po drugie, mają wskazać prawo właściwe do rozstrzygnięcia sprawy, po trzecie zaś określić zakres możliwości uznawania i wykonywania orzeczeń obcych sądów. Jeśli się przyjrzeć zakresowi oraz podmiotom prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa cywilnego, można stwierdzić, że są one takie same. Uzasadnione wydaje się również twierdzenie, że prawo prywatne międzynarodowe jest to prawo cywilne w płaszczyźnie międzynarodowej. Natomiast wśród norm prawa cywilnego nie ma norm o charakterze kolizyjnym i w tym tkwi główna różnica między tymi prawami. Prawo cywilne służy rozstrzygnięciu sprawy w sposób bezpośredni, w przeciwieństwie do rozstrzygnięcia pośredniego, jakie zapada w wyniku zastosowania normy kolizyjnej. Rozstrzygnięcie pośrednie stanowi tylko przyczynek do dalszego rozstrzygnięcia merytorycznego sprawy. III. Prawo prywatne międzynarodowe a prawo niejednolite Analiza funkcji prawa prywatnego międzynarodowego prowadzi do konkluzji, że powstało ono w celu rozstrzygania konfliktów norm w przestrzeni. Podobną funkcję spełniają przepisy wskazujące zakres zastosowania praw obowiązujących w jednym państwie, praw ustanowionych w ramach jednego organizmu państwowego, lecz odmiennych w stosunku do różnych jednostek terytorialnych państwa, różnych grup osób lub praw ustanowionych w różnym czasie. Kolizje tego rodzaju praw (przepisów), zwane również konfliktami, mogą zatem mieć charakter interterytorialny, interpersonalny lub intertemporalny. Dziedzinami prawa, które regulują tego rodzaju kolizje, są: interterytorialne (międzyterytorialne) prawo prywatne, interpersonalne (międzyosobowe) prawo prywatne oraz prawo intertemporalne (międzyczasowe, przechodnie). Podobieństwa, jakie zachodzą między nimi a prawem prywatnym międzynarodowym, sprowadzają się do funkcji. Jednak prawo prywatne międzynarodowe rozstrzyga konflikty norm różnych państw, natomiast trzy wspomniane dziedziny prawa rozstrzygają kolizje przepisów jednego państwa. Wszystkie te prawa stanowią części składowe 14

Porównanie prawa prywatnego międzynarodowego z innymi dziedzinami prawa 4 systemu prawnego państwa. Prawo prywatne międzynarodowe wprowadza pewne reguły, które porządkują i ułatwiają obrót prawny między państwami. Natomiast pozostałe prawa porządkują i ułatwiają obrót prawny wewnątrz państwa o tzw. niejednolitym prawie. 1. Konflikty interterytorialne Konflikty interterytorialne (interlokalne, międzyterytorialne, międzymiejscowe, międzystanowe, interprowincjonalne, interkantonalne, międzydzielnicowe) powstają w państwach charakteryzujących się niejednolitym prawem w poszczególnych jego częściach jednostkach terytorialnych, dzielnicach, kantonach, stanach. Niejednolitość prawa sprowadza się wówczas, do wynikającego z możliwości kreowania prawa przez poszczególne jednostki terytorialne, występowania wielości systemów prawnych na obszarze jednego państwa. Kolizje powstają dlatego, że na systemy te składają się różne przepisy wchodzące w skład tych samych dziedzin prawa. Z interterytorialną niejednolitością prawa mamy do czynienia na przykład w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Australii. Występowała ona również w Polsce od momentu odzyskania niepodległości w 1918 r. do kodyfikacji prawa cywilnego w 1947 r. oraz w Szwajcarii. Do ujednolicenia prawa cywilnego w Szwajcarii w 1907 r. każdy z kantonów posiadał własne prawo cywilne, z czego najważniejszą rolę odgrywał kodeks cywilny kantonu Zürich z 1853 r. Do regulowania kolizji między przepisami prawa kantonów stosowana była ustawa z 1891 r. Zawierała również normy kolizyjne stosowane do wskazywania prawa właściwego dla stosunków dotyczących cudzoziemców przebywających w Szwajcarii i szwajcarskich obywateli przebywających poza granicami państwa. Najbliższe prawu prywatnemu międzynarodowemu jest amerykańskie prawo międzystanowe. Należałoby nawet powiedzieć, że prawo amerykańskie nie zawiera przepisów odrębnie regulujących kolizje praw różnych państw. Przepisy prawa międzystanowego regulują również kolizje o charakterze międzynarodowym. Zatem w tym przypadku prawo międzystanowe jest zarazem prawem prywatnym międzynarodowym. Amerykański system prawny tworzy 51 praw 50 praw stanowych i prawo federalne. Prawo międzystanowe rozstrzyga odnośnie do kolizji tych praw. Zwykle dzieje się tak na mocy obowiązującego w całych Stanach Zjednoczonych zwyczajowego common law a właściwie wielości stanowych common law. Ponieważ nie ma jednego powszechnego common law federalnego, regulacja kolizji praw uzależniona jest od regulacji przyjętej w poszczególnych stanach najczęściej jednak od wyroków precedensowych zapadłych w sądach wyższych instancji. Jedynym stanem, który wprowadził kodyfikację przepisów dotyczących kolizji praw, jest Luizjana. Jest to jedyny stan, którego prawo nie powstało w wyniku przejęcia angielskiego common law. Recypowano tutaj dla odmiany prawo francuskie, w szczególności prawo cywilne (Kodeks Napoleona). W 1991 r. na podstawie projektu Louisiana State Law Institute przyjęty został akt prawa stanowionego (ustawa) Act No. 923. Akt ten uchylił wiele wcześniejszych ustaw, jak również w części Kodeks cywilny. W art. 14 przewidziano, że przepisy zawarte w akcie będą stosowane do spraw powiązanych z innymi stanami. W art. 3516 wyjaśniono zaś pojęcie stanu. Oznacza ono jakikolwiek stan wchodzący w skład Stanów Zjednoczonych, ale również Dystrykt Kolumbia, 15

Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego Puerto Rico lub każde inne państwo albo jednostkę terytorialną, która ma własny system prawny. Na system prawny Meksyku składa się wiele praw obowiązujących w poszczególnych jednostkach terytorialnych 29 stanach, jednym okręgu federalnym i dwóch terytoriach federalnych. Taka struktura państwa została określona w Konstytucji z 1917 r. W art. 40 wskazano, że jednostki te posiadają swobodę i niezależność w kwestii spraw wewnętrznych. O ile postanowienia meksykańskiej konstytucji świadczą o recepcji amerykańskich zasad konstytucyjnych, rozwiązania zawarte w prawie cywilnym i prawie prywatnym międzynarodowym zaczerpnięto z Europy. W Meksyku, jako kolonii hiszpańskiej, obowiązywało hiszpańskie prawo cywilne, nawet po uzyskaniu niepodległości w 1821 r. Na podstawie europejskich teorii dotyczących kolizji norm rozpoczęto tworzenie praw poszczególnych jednostek terytorialnych. Normy kolizyjne znalazły się w kodeksach cywilnych. Ponieważ w latach 1884 i 1928 przyjęte zostały federalne Kodeksy cywilne, obowiązujące w okręgu federalnym i na terytoriach federalnych w pozostałych częściach państwa recypowano przepisy zawarte w tych kodeksach. W 21 stanach Kodeksy cywilne zawierają przepisy analogiczne do zawartych w federalnym kodeksie z 1928 r., w 3 stanach przepisy recypowane z kodeksu federalnego z 1884 r., w 3 stanach stworzono kombinację przepisów z dwóch wymienionych kodeksów federalnych, zaś w ostatnich trzech stanach wprowadzono oryginalne rozwiązania. Jednak, odmiennie niż w Stanach Zjednoczonych, przyjmuje się, że jedynie federacja w całości jako państwo istnieje w stosunkach międzynarodowych. Dlatego też do stosunków z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego stosowane są normy zawarte w prawie federalnym, natomiast normy zawarte w prawach stanowych składają się na prawo interterytorialne i dotyczą kolizji interterytorialnych. W kolejnym państwie o złożonej strukturze, Australii, wprowadzono rozwiązania podobne w skutkach do amerykańskich. Jest to państwo składające się z sześciu stanów (Nowa Południowa Walia, Tasmania, Zachodnia Australia, Południowa Australia, Victoria i Queensland) oraz dwóch terytoriów (Australian Capital Territory i Northern Territory). Państwo to powstało w 1901 r. w konsekwencji oderwania się od Imperium Brytyjskiego. Forma federacji została zapisana w konstytucji (United Kingdom Commonwealth of Australia Constitution Act). W orzeczeniu zapadłym w sprawie z 1947 r. (Chaff & Hay Acquisition Committee v. J. A. Hemphill & Sons Pty. Ltd.) stwierdzono, że dla celów prawa prywatnego międzynarodowego Południowa Australia jest traktowana przez sądy Nowej Południowej Walii jak państwo obce i w praktyce większość konfliktów interterytorialnych rozstrzyganych jest w taki sam sposób i na podstawie tych samych źródeł prawa co konflikty o charakterze międzynarodowym. Podstawą dla australijskiego systemu prawnego są rozwiązania przyjęte w Wielkiej Brytanii, a więc system common law oraz tworzenie prawa przez sędziów w drodze wydawania orzeczeń precedensowych. Jednak w Australii powstało szereg aktów prawnych unifikujących pewne dziedziny prawa, a obowiązujących na całym terytorium państwowym np. prawo korporacyjne. W świetle australijskiej konstytucji legislatura federalna władna jest wydawać jednolite akty prawne dla całej federacji w zakresie rozwodów i spraw małżeńskich oraz spraw dotyczących dzieci. 16

Porównanie prawa prywatnego międzynarodowego z innymi dziedzinami prawa 4 2. Konflikty interpersonalne Konflikty interpersonalne powstają, gdy na obszarze jednego państwa obowiązują różne prawa odnośnie do różnych grup osób. Z reguły prawa te regulują sprawy małżeńskie, spadkowe i związane z nabywaniem nieruchomości. Prawa te mają związek z religią, a więc są wprowadzane przez wspólnoty religijne lub obowiązują w państwach o charakterze wyznaniowym. Dlatego też różne reżimy prawne mogą regulować prawa muzułmanów, hinduistów, buddystów, chrześcijan, Żydów. Prawa takie obowiązują osoby bez względu na to gdzie (w jakiej części państwa) przebywają. Taka niejednolitość występuje w krajach islamskich (Egipt, Liban, Libia), w Izraelu, Indiach i w Pakistanie. Występowała również w państwach bałkańskich odnośnie do zawierania małżeństw, rozwodów i separacji. Również w Austrii przed 1938 r. występowały odrębne przepisy składające się na prawo małżeńskie katolików, innych chrześcijan i Żydów. W systemach prawnych niejednolitych pod tym względem znajdują się również przepisy regulujące kolizje praw interpersonalnych, wchodzące w skład interpersonalnego (międzyosobowego) prawa prywatnego. 3. Konflikty intertemporalne Konflikty intertemporalne mogą występować obok obu poprzednio omówionych rodzajów konfliktów. Dochodzi do nich wówczas, gdy w państwie następuje zmiana prawa. Mamy wówczas do czynienia z prawem starym i z prawem nowym. Prawo międzyczasowe, którego zadaniem jest likwidacja kolizji norm w czasie, powinno zawierać przepisy rozgraniczające zasięg czasowy obowiązywania takich praw. Powinno zatem zawierać reguły, które wskazują, jakim modyfikacjom ulega zakres zastosowania (obowiązywania) dawnych norm prawnych w związku z ustanowieniem nowych norm. Zwykle przepisy regulujące zasięg obowiązywania znajdują się wśród postanowień końcowych ustaw uchylających wcześniejsze akty prawne. Często zwane są one przepisami przejściowymi. Tak ustawa szwajcarska o prawie prywatnym międzynarodowym z 1987 r. zawiera w art. 196 wskazanie: 1. Zdarzenia i czynności prawne, które zaistniały i wywarły wszystkie swoje skutki prawne przed wejściem w życie niniejszej ustawy, podlegają prawu dotychczasowemu. 2. Zdarzenia i czynności prawne, które zaistniały przed wejściem w życie niniejszej ustawy, lecz wywołują nadal skutki prawne, podlegają prawu dotychczasowemu. Z wejściem w życie niniejszej ustawy skutki te podlegają nowemu prawu. Również przepisy końcowe regulują, od kiedy (od jakiej konkretnej daty) nowa ustawa będzie obowiązywała. Może znaleźć się tam również przepis wskazujący, jaka jest relacja między ustawą a innymi przepisami szczególnymi. W art. 37 PrPrywM z 1965 r. wskazano, że przepisy szczególne dotyczące przedmiotów unormowanych w ustawie pozostają w mocy. Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z 4.2.2011 r. wprowadza natomiast również liczne zmiany do dotąd obowiązujących przepisów: 17