Przegląd orzecznictwa 291 Powyższa uchwała wskazuje również na wadliwość przepisów art. 12 ust. 4 i 5 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów w części ograniczającej uprawnienia współmałżonków, współposiadaczy i wspólników spółki cywilnej do uzyskania numeru identyfikacyjnego. Ponadto, jak wskazuje NSA, przytoczone powyżej przyjęte przez ustawodawcę regulacje dotyczące uprawnień współmałżonków, współposiadaczy i wspólników stoją w sprzeczności z treścią art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009. ZBIGNIEW TROJANOWSKI Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących stosunków rolnych 1. Reforma rolna Uchwała w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2011 r., I OPS 3/10: Paragraf 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej może stanowić podstawę do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy dana nieruchomość lub jej część wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. W uzasadnieniu uchwały Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że podstawowym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia jest ustalenie skutków prawnych postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 1 marca 2010 r. (P 107/08), którym Trybunał umorzył postępowanie ze względu na utratę mocy obowiązującej aktu normatywnego. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie następującego pytania prawnego skierowanego przez wojewódzki sąd administracyjny: czy 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej 6 w zakresie, w jakim na jego mocy orzekanie w przedmiocie podpadania nieruchomości ziemskich pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e 6 Dz. U. Nr 10, poz. 51 ze zm.
292 Przegląd orzecznictwa dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej 7 przekazano do kompetencji organu administracji publicznej, jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej? Podjęcie uchwały stało się konieczne ze względu na treść art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Niezbędne zatem stało się ustalenie pojęcia orzeczenie w rozumieniu cytowanego przepisu. Naczelny Sąd Administracyjny zasadnie wskazał, że o konstytucyjnym rozumieniu pojęcia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie może przesądzać znaczenie, jakie przypisują temu pojęciu akty stojące w hierarchii źródeł prawa poniżej Konstytucji, w tym ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która pojęcie orzeczenie odnosi również do postanowień Trybunału o umorzeniu postępowania. Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w autonomicznym rozumieniu przyjętym na gruncie art. 190 ust. 1 Konstytucji RP jest wyłącznie akt, którym Trybunał rozstrzyga merytorycznie sprawę należącą do kompetencji konstytucyjnie przypisanych temu organowi. Zasadniczą kompetencją konstytucyjną Trybunału Konstytucyjnego jest orzekanie w sprawie zgodności aktów normatywnych z Konstytucją, z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami (w szczególności art. 188 pkt 1-3 Konstytucji). Orzeczeniem więc jest niewątpliwie akt, którym Trybunał dokonuje stwierdzenia zgodności lub niezgodności zaskarżonej normy prawnej z normą hierarchicznie nadrzędną, to jest wyrok. Konstytucja natomiast nie wypowiada się o formie prawnej zakończenia postępowania przed Trybunałem w sytuacji, gdy Trybunał nie ma kompetencji do dokonania kontroli norm, mimo zainicjowania postępowania. Jest to zatem zagadnienie, które powinno zostać uregulowane w ustawie. Tym samym postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest aktem rozstrzygającym sprawę należącą do konstytucyjnych kompetencji Trybunału, a w konsekwencji nie jest to orzeczenie, o jakim mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP. Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że postanowienie Trybunału z 1 marca 2010 r. (P 107/08), nie wywołuje konieczności odmowy stosowania przez sądy i organy administracji publicznej 5 rozporządzenia z 1 marca 1945 r., a także nie stanowi samoistnej podstawy do stwierdzania nieważności decyzji administracyjnej wydanej w trybie określonym w tym przepisie. Oznacza to, że pogląd prawny Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym wymieniony przepis utracił moc obowiązująca, nie wiąże sądów administracyjnych. W dalszej części uzasadnienia NSA szczegółowo rozważa kwestie utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, w konkluzji przyjmując za niedopuszczalny pogląd Trybunału Konstytucyjnego, że 5 rozporządzenia z 1 marca 1945 r. nie obowiązuje od ponad 50 lat, a także podnosi, że tryb wydania tego rozporządzenia nie podlega ocenie z punktu widzenia obowiązującej Konstytucji. 7 Dz. U. 1945, Nr 3, poz. 13 ze zm.
Przegląd orzecznictwa 293 Stanowisko NSA wyrażone w powyższej uchwale składu siedmiu sędziów z 10 stycznia 2011 r. (I OPS 3/10), w pełni akceptuje Sąd Najwyższy, wyrazem czego jest uchwała z 18 maja 2011 r. (III CZP 21/11), zgodnie z którą: W przedmiocie objęcia danej nieruchomości dyspozycją art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej orzeka organ administracyjny na podstawie 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Podjęta uchwała w składzie siedmiu sędziów NSA w pełni zasługuje na aprobatę. Szczególnie cenne i trafne są rozważania dotyczące pojęcia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Konstytucji. Rozważania te mają charakter generalny, uniwersalny i dotyczą fundamentalnego zagadnienia, jakim jest ostateczność i moc powszechnie wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a które to zagadnienie nie było dotychczas przedmiotem szczegółowej analizy i rozważań. Stąd też ich walor wykracza poza granice merytoryczne sprawy, w której zostały podjęte. z 27 września 2011 r., I OSK 1595/10 Decyzją z 18 grudnia 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymał w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego uznającą, że określony szczegółowo zespół pałacowo-parkowy nie podlegał działaniu przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z 6 września 1944 r. Wojewódzki sąd administracyjny, rozpoznając skargę Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrokiem z 12 maja 2010 r. stwierdził nieważność decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego, jako wydanej bez podstawy prawnej. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał na uzasadnienie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 1 marca 2010 r. (P 107/08), którym umorzono postępowanie. W uzasadnieniu postanowienia zwrócono w szczególności uwagę na to, że 5 rozporządzenia z 1 marca 1945 r. nie ma mocy obowiązującej, a także na treść art. 190 Konstytucji RP, z którego wynika, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą. Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę kasacyjną, uchylił wyrok sądu I instancji, nie podzielając poglądu, że postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1 marca 2010 r. jest orzeczeniem, o którym mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP. Natomiast w pełni podzielił pogląd zaprezentowany w uzasadnieniu uchwały w składzie siedmiu sędziów NSA z 10 stycznia 2011 r. (I OPS 3/10). Dlatego też, nie podzielając poglądu sądu I instancji co do utraty mocy obowiązującej 5 rozporządzenia z 1 marca 1945 r., nie można było uznać zaprezentowanego poglądu, że zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej, za prawidłowy
294 Przegląd orzecznictwa z 4 października 2011 r., 1656/10 W tym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zajął analogiczne stanowisko do wyroku z 29 września 2011 r., I OSK 1595/10. W tych dwóch sprawach wyroki sądu I instancji zapadły jeszcze przed podjęciem uchwały w składzie siedmiu sędziów NSA z 10 stycznia 2011 r. (I OPS 3/10), natomiast rozpoznanie skarg kasacyjnych nastąpiło już po podjęciu tej uchwały. Warto tutaj zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 269 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, który podejmuje ponowną uchwałę. Stanowisko NSA w niniejszych sprawach wynikało nie tyle z formalnego związania uchwałą składu siedmiu sędziów, ile było wyrazem pełnej aprobaty poglądu przyjętego w uchwale. Można zatem przypuszczać, że po podjęciu przedmiotowej uchwały przez NSA, która równocześnie znalazła pełną aprobatę w orzecznictwie Sądu Najwyższego, nie będzie już budzić wątpliwości, że dla ustalenia, czy dana nieruchomość podpadała pod art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z 6 września 1944 r., właściwa jest droga postępowania administracyjnego. 2. Grupy producentów rolnych z 22 września 2011 r., II GSK 942/10 Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną skarżącego, podzielił pogląd sądu I instancji, który oddalił skargę na decyzję Prezesa ARiMR utrzymującą w mocy decyzję dyrektora oddziału regionalnego ARiMR odmawiającą grupie producentów rolnych przyznania pomocy finansowej. Powodem odmowy przyznania pomocy finansowej było ustalenie, że jeden z podmiotów grupy nie realizował sprzedaży produktów wytworzonych w swoim gospodarstwie za pośrednictwem grupy. Sąd wskazał, że przepisy dotyczące powstawania grup producentów rolnych nie przewidują możliwości kontrolowania przez organy ARiMR zakładania i funkcjonowania grypy producentów rolnych pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W tym zakresie organy ARiMR są związane decyzją i wpisem do rejestru grup producentów rolnych dokonanymi przez właściwego marszałka województwa. Natomiast przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania środków finansowych organy orzekające sprawdzają, czy przyznanie pomocy finansowej grupie wpisanej do rejestru będzie zgodne z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Przegląd orzecznictwa 295 Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do działań wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Sąd wskazał na treść art. 35 rozporządzenia Rady nr 1698/2005, w którym prawodawca unijny stanowi w ust. 1, że wsparcia ze środków na wspieranie tworzenia grup producentów (art. 20 lit. d pakt ii) udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów: a) dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup; b) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy dla odbiorców hurtowych; c) ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności. Zgodnie z ust. 2 wsparcia udziela się w postaci zryczałtowanej pomocy, w formie rocznych rat przez okres pierwszych 5 lat przypadających po dacie, w której grupa producentów została uznana. Oblicza się je na podstawie rocznej produkcji grupy skierowanej na rynek do pułapu określonego w załączniku. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z przywołanej regulacji wynika jednoznacznie, że udzielane wsparcie ukierunkowane jest na realizowanie celu w postaci ułatwienia tworzenia i działalności grup producentów, a w jego ramach ściśle określonych celów szczegółowych. W ramach grupy producenci zobowiązani są więc działać wspólnie, na płaszczyźnie produkcyjnej, a przede wszystkim na płaszczyźnie sprzedaży produktu, ze względu na który grupa ta została utworzona. W analizowanym zakresie chodzi o działanie wspólne, to jest podejmowane przez wszystkich członków grupy. Według NSA element w postaci wspólnego działania widoczny jest również na gruncie powołanego ust. 2 art. 35 rozporządzenia Rady nr 1698/2005. Zgodnie z tym przepisem wysokość wsparcia zdeterminowana jest roczną produkcją grupy skierowaną na rynek, czyli w pełni zasadnie należy przyjąć, że produkcja grupy stanowi sumę produkcji poszczególnych jej członków. Ta wskazana cecha wspólnego działania producentów jest również wyraźnie akcentowana na gruncie, korespondującego z regulacją unijną, prawodawstwa krajowego. W tej mierze podkreślić należy znaczenie regulacji zawartej w ustawie o grupach producentów rolnych i ich związkach, a szczególnie w art. 3 ust. 1, z której to regulacji wynika, że ramy działalności grupy determinowane są działalnością wytwórczą producentów rolnych jednego produktu rolnego lub grupy produktów, jak również że warunkiem wydania decyzji administracyjnej dla grupy producentów jest jednoznaczne oznaczenie produktu lub grupy produktów, które zgodnie z planem działania grupy są wytwarzane przez członków grupy i wprowadzane przez nich do obrotu za jej pośrednictwem, a to zgodnie z aktem założycielskim, którego wymagania określa art. 4 ust. 1 ustawy. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przywołane regulacje (zarówno unijna, jak i krajowa) potwierdzają zasadność stanowiska, że przyznanie pomocy,
296 Przegląd orzecznictwa o której mowa w art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (w związku z 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), zdeterminowane jest warunkiem podstawowym wspólnego działania producentów w ramach grupy, to jest działaniem podejmowanym przez wszystkich ich członków. Tylko w ten sposób może bowiem realizować się istota samej pomocy. Zatem jeżeli nie wszyscy członkowie grupy podjęli się wspólnego działania, to zasadna była odmowa przyznania świadczenia finansowego. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 1975/2006 z 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1695/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do działań wsparcia rozwoju obszarów wiejskich: Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych, nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu do których stwierdzono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami systemu wsparcia. W wyroku tym NSA zaprezentował pogląd, że istota rzeczy w konstrukcji wsparcia grup producenckich wyraża się we wspieraniu działalności realizującej swoistego rodzaju wspólne przedsięwzięcie, polegające na wspólnej produkcji i wspólnym wprowadzaniu produktu do obrotu. z 16 listopada 2011 r., II GSK 1141/10 W wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny odstąpił od stanowiska zajętego w wskazanym wcześniej wyroku (tj. wyroku z 22 września 2011 r., II GSK 942/10), z którego to orzeczenia wynika, że każdy z członków grupy zobligowany jest do produkcji i wprowadzania do obrotu za pośrednictwem grupy produktu, ze względu na który została ona utworzona. Niewyprodukowanie i niewprowadzenie do obrotu za pośrednictwem grupy produktu, choćby nawet przez jednego członka grupy, stanowi podstawę do zastosowania art. 5 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 1975/2006. W tej sprawie NSA nie podzielił interpretacji pojęcia wspólne działanie (obejmującego produkcję i sprzedaż) dokonanej w powołanym wyżej wyroku NSA. Wspólne działanie członków grupy nie oznacza, że każdy z nich musi dokonywać wszystkich tych czynności odrębnie. z 20 grudnia 2011 r., II GSK 1316/10 Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd zawarty w wyroku z 16 listopada 2011 r. (II GSK 1141/10). Sąd, wskazując na art. 35 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE)
Przegląd orzecznictwa 297 nr 1698/2005, podkreślił, że w przepisie tym jest mowa o wspólnym wprowadzaniu towarów do obrotu, w tym przygotowaniu do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych. Na podstawie treści tego przepisu nie można dojść do wniosku, że uzyskanie wsparcia przez grupę producentów uzależnione jest od wytworzenia przez każdego z członków grupy w każdym roku produktu, dla którego produkcji i sprzedaży grupa została utworzona. Przepis ten wskazuje bowiem na cel, którym jest wspólne wprowadzenie towarów do obrotu. Zdaniem Sądu, obowiązku wykonywania corocznie określonej produkcji przez każdego z członków grupy nie można domniemywać. Wspólna realizacja celów wskazanych w art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 przez poszczególnych członków grupy producenckiej nie oznacza, że każdy z nich musi wykonywać wszystkie te czynności odrębnie, w tym także w zakresie czynności w postaci produkcji i sprzedaży produktu, dla którego grupa została utworzona. Dalej Sąd podkreśla, że dokonując interpretacji przepisów regulujących funkcjonowanie grup producenckich, nie można oczywiście tracić z pola widzenia istoty powołania do życia grupy producentów rolnych i celów, jakie mają realizować. Jednakże okoliczność, że członek grupy producenckiej w danym roku nie wyprodukował produktu, dla którego grupa została utworzona, nie oznacza, iż traci on status producenta rolnego, a działanie grupy producenckiej można każdorazowo zakwalifikować jako sztuczne stworzenie warunków wymaganych do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami systemu wsparcia. Przedstawione wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego są przykładem dwóch zasadniczo odmiennych wykładni przepisów dotyczących warunków, jakie muszą spełniać grupy producentów rolnych, aby mogły skorzystać z pomocy finansowej w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ta odmienna wykładnia prowadzącą do rozbieżności w orzecznictwie jest zjawiskiem negatywnym i bardzo trudnym do akceptacji w praktyce. Stąd też problem korzystania z pomocy finansowej przez grupy producentów rolnych zapewne stanie się przedmiotem kolejnych orzeczeń NSA. Natomiast odnosząc się do kwestii merytorycznej, NSA w przedmiotowych orzeczeniach swoje krańcowo odmienne stanowiska uzasadniał, zwracając uwagę na różne aspekty stanu prawnego. Niewątpliwie argumentacja NSA w obu zaprezentowanych orzeczeniach nie jest pozbawiona racji i zasługuje na uwagę. Pojawia się jednak pytanie, czy są to jedyne możliwe rozwiązania zaistniałego problemu, spośród których należy konsekwentnie wybrać jeden, czy też możliwe jest znalezienie trzeciego rozwiązania, pośredniego w stosunku do zaprezentowanych. Takie rozwiązanie możliwe jest na gruncie obowiązującego stanu prawnego. Przede wszystkim analizie należy poddać przepisy dotyczące zasad organizowania i działania grup producentów rolnych zawarte w ustawie z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Artykuł 2 ustawy wskazuje, jakie podmioty mogą organizować się w grupy producentów rolnych oraz w jakim celu. Ten katalog celów
298 Przegląd orzecznictwa jest bardzo szeroki, albowiem obejmuje: dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawę efektywności gospodarowania, planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentrację podaży oraz organizowanie sprzedaży produktów rolnych, a także ochronę środowiska naturalnego. Z kolei art. 3 ust. 1 ustawy określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby prowadzona działalność była uważana za działalność prowadzoną przez grupę; jednym z wymaganych warunków (pkt 4) jest, aby przychody ze sprzedaży produktów (lub grup produktów) wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowiły więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów (lub grup produktów), dla których grupa została utworzona. Rozwiązania te prowadzą do następującego wniosku: grupa producentów rolnych może również realizować inne cele, a nie tylko sprzedaż produktów wytworzonych w gospodarstwach członków. Jednak pomiędzy zaangażowaniem grupy w realizację tego ostatniego celu a innymi celami musi zachodzić określona proporcja, która wyraża się w konieczności zachowania zasady, że przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy muszą stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów, dla których grupa została utworzona. Dalsza analiza przepisów ustawy prowadzi do jeszcze jednego istotnego spostrzeżenia, mianowicie art. 4 ust. 1 stanowi, jakie dodatkowe wymogi powinien zawierać akt założycielski grupy. Jednym z takich wymogów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 4 jest wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów (lub grupy produktów) za pośrednictwem grupy oraz odstępstwa od tej zasady. Ustawodawca dopuszcza zatem sytuacje, w których członek lub członkowie grupy mogą nie sprzedawać produktów za pośrednictwem grupy, a mimo to grupa producentów zachowa swój status. To rozwiązanie ustawowe wskazuje, że każdy przypadek, w którym jeden z członków grupy nie sprzedaje produktów za pośrednictwem grupy, należy traktować w sposób indywidualny i badać treść aktu założycielskiego. W zależności od treści aktu założycielskiego ocena prawna określonego stanu faktycznego może być różna. Stąd też w sytuacji, gdy grupa producentów rolnych stara się o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a jeden z członków grupy nie wytwarza w swoim gospodarstwie określonego produktu i nie sprzedaje go za pośrednictwem grupy, przede wszystkim należy zbadać treść aktu założycielskiego i dopiero wówczas można oceniać ten stan faktyczny z punktu widzenia art. 5 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006, czyli czy doszło do sztucznego stworzenia warunków wymaganych do otrzymania tego rodzaju płatności, aby w efekcie uzyskać korzyści sprzeczne z celami systemu wsparcia. W przedstawionych wyrokach NSA nie odniósł się do treści aktów założycielskich danych grup producentów rolnych, mimo że treść tych aktów mogła w istotny sposób wpłynąć na prawną kwalifikację danego stanu faktycznego.
Przegląd orzecznictwa 299 3. Ułatwianie startu młodym rolnikom z 25 listopada 2011 r., II GSK 1236/10 Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), podzielił pogląd wojewódzkiego sądu administracyjnego, który uwzględnił skargę strony i uchylił decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy z tytułu Ułatwianie startu młodym rolnikom z zastrzeżeniem dopełnienia warunków, uzasadniając to niedopełnieniem warunku samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Przedmiotem sporu była ocena prawna następującego stanu faktycznego. Dyrektor Oddziału Regionalnego wydał decyzję, którą przyznał skarżącemu pomoc finansową z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom z zastrzeżeniem dopełnienia warunków. Skarżący na 15 dni przed upływem obowiązującego terminu 180 dni złożył wniosek wraz z dokumentami. Z treści złożonego aktu notarialnego wynikało, że rodzice skarżącego darowali swemu synowi kilka działek o łącznej powierzchni 10,8165 ha. Ponadto aktem tym skarżący ustanowił na rzecz swoich rodziców nieodpłatną dożywotnią służebność osobistą polegającą na korzystaniu przez nich z całości domu mieszkalnego, zabudowań gospodarskich oraz nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 2,17 ha. Zdaniem organów ustanowienie przez skarżącego na rzecz rodziców dożywotnej służebności osobistej, polegającej na korzystaniu w szczególności z nieruchomości o powierzchni 2,17 ha, pozostaje w oczywistej sprzeczności ze zobowiązaniem młodego rolnika do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. W myśl 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, rozumie się prowadzenie gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z jego prowadzeniem (ust. 1). Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo osobiści, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia tego gospodarstwa. Organ wskazał, że służebność osobista została ustanowiona 17 sierpnia 2009 r. (tj. 157 dniu), a 19 listopada 2009 r. rodzice skarżącego zrzekli się ustanowionej uprzednio służebności. Termin 180 dni minął 9 września 2009 r. Podkreślił, że termin 180 dni jest terminem materialnym, a niedopełnienie warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, skutkuje koniecznością stwierdzenia jej wygaśnięcia.
300 Przegląd orzecznictwa Sąd I instancji uwzględnił skargę skarżącego i uchylił decyzję Prezesa ARiMR w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy. Zdaniem sądu ustanowienie na części gospodarstwa rolnika służebności osobistej nie przesądza automatycznie o tym, iż rolnik z chwilą ustanowienia takiej służebności traci przymiot samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Przepisy regulujące przyznawanie pomocy w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom nie ustanawiają zakazu ustanawiania służebności. W ocenie sądu do stwierdzenia, że rolnik nie prowadzi gospodarstwa samodzielnie nie wystarczy samo ustalenie, iż na nieruchomości rolnika została ustanowiona jakakolwiek służebność, ale konieczne jest zbadanie, wobec kogo, w jakiej sytuacji i na jakich warunkach służebność ta została ustanowiona i w jaki sposób jest wykonywana oraz czy w rzeczywistości fakt jej ustanowienia ogranicza samodzielne prowadzenie gospodarstwa przez rolnika. Sąd zwrócił również uwagę, że w przedmiotowej sprawie wobec ojca skarżącego orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności i niezdolność do samodzielnej egzystencji, również matka skarżącego jest osobą schorowaną, okoliczności te zostały pominięte przez organ w zaskarżonej decyzji, w takiej sytuacji trudno uznać, aby rodzice mogli prowadzić własną działalność rolniczą, a nawet wykonywać jakiekolwiek prace w gospodarstwie syna. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prezesa ARiMR, w pełni podzielając pogląd sądu I instancji, zgodnie z którym ustanowienie na części gospodarstwa rolnika służebności osobistej nie przesądza automatycznie o tym, że rolnik z chwilą ustanowienia takiej służebności traci przymiot samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Stanowisko zaprezentowane przez sądy administracyjne zasługuje na aprobatę. Słusznie zwrócono uwagę, że sam fakt ustanowienia służebności osobistej na nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nie może z góry przesądzać o tym, iż gospodarstwo nie jest prowadzone samodzielnie. Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa rozumie się prowadzenie gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z jego prowadzeniem. Z kolei osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo osobiście, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia tego gospodarstwa. Tym samym do ustalenia, czy spełniona jest przesłanka samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy została ustanowiona służebność osobista, konieczne jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności faktycznych sprawy, w tym również treści służebności osobistej. Zgodnie bowiem z art. 296 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Natomiast treścią służebności gruntowej może być bądź korzystanie w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź ograniczenie właściciela nieruchomości obciążonej w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać okre-
Przegląd orzecznictwa 301 ślonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (art. 285 k.c.). Stąd też ustalając, czy została zachowana przesłanka samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, należy zawsze badać okoliczności faktyczne danej sprawy i treść konkretnego prawa służebności osobistej ustanowionego w tej sprawie. 4. Renty strukturalne z 5 lipca 2011 r., II GSK 715/10 Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i uchylił wyrok sądu I instancji. W sprawie została wydana decyzja w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu renty strukturalnej, albowiem stwierdzono, że nie został spełniony jeden z warunków określonych w 4 pkt 5 oraz 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z 19 czerwca 2007 r. Tym warunkiem jest przekazanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 3 ha użytków rolnych, którego wnioskodawca jest właścicielem bądź współwłaścicielem wraz z małżonkiem albo właścicielem takiego gospodarstwa jest małżonek wnioskodawcy. Natomiast w przedmiotowej sprawie skarżąca przekazała swojemu następcy gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 16,78 ha, przy czym 1,27 ha stanowiło przedmiot jej własności osobistej, a 15,51 ha stanowiło przedmiot jej współwłasności. Współwłaścicielem przekazywanej części był syn (brat następcy), a jego udział wynosił 3/32. Skarżąca podniosła, że jej zdaniem przekazanie przedmiotu współwłasności należy traktować tak samo, jak przekazanie przedmiotu własności. Sąd I instancji, uwzględniając skargę skarżącej i uchylając decyzję, wskazał, że z powyższych przepisów wynika, iż nie należą do kręgu beneficjentów pomocy finansowej osoby będące współwłaścicielami gruntów rolnych z innymi osobami niż małżonek. Uznał też, że takie ograniczenie nie znajduje oparcia w przepisie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który zawiera delegację ustawową do wydania przedmiotowego rozporządzenia. Również z przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nie wynika, że z pomocy finansowej mogą korzystać tylko osoby fizyczne posiadające gospodarstwa rolne będące przedmiotem ich odrębnej własności lub własności małżonka albo stanowiące przedmiot ich współwłasności z małżonkiem. Mając powyższe na uwadze, sąd I
302 Przegląd orzecznictwa instancji stwierdził, że przepisy 4 pkt 5, 6 ust. 1 pkt 1 i 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z 19 czerwca 2007 r. naruszają podstawowe zasady i wartości konstytucyjne, określone w art. 21 i 64 Konstytucji RP. W związku z tym sąd I instancji, powołując się na art. 184 Konstytucji RP, stwierdził, że skoro powyższe przepisy rozporządzenia naruszają normy ustawowe i konstytucyjne, to należy odmówić ich zastosowania. Naczelny sąd Administracyjny, rozpoznając skargę kasacyjną Prezesa ARiMR, nie podzielił poglądu sądu I instancji i uchylił zaskarżony wyrok. W uzasadnieniu wyroku NSA sformułował pogląd, że przepisy 4 pkt 5, 6 ust. 1 pkt 1 i 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 ze zm.) nie zostały ustanowione z naruszeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie zachodzi zatem naruszenie art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Dodatkowo przepisy te nie godzą w konstytucyjną zasadę ochrony własności i prawa dziedziczenia wyrażoną w art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP. z 1 września 2011 r., II GSK 823/10 W wyroku tym zaprezentowano taki sam pogląd jak w powołanym wyżej wyroku sygn. akt II GSK 715/10. Przedstawione stanowiska sądów administracyjnych w zakresie wykładni przepisu 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 czerwca 2007 r. budzą pewne wątpliwości. Sąd I instancji, dokonując oceny prawnej fragmentu przepisu: [ ] będące zarówno przedmiotem odrębnej własności rolnika i jego małżonka, jak również przedmiotem ich współwłasności [ ], stwierdził, że przepis ten narusza podstawowe zasady konstytucyjne i odmawia jego zastosowania, natomiast Naczelny Sąd Administracyjny, nie podzielając tego poglądu, stwierdził, że nie doszło do naruszenia wartości konstytucyjnych. Jak widać, sądy obu instancji dokonują odmiennej oceny tego przepisu, natomiast samą treść tego przepisu interpretują w ten sam sposób. Ta interpretacja oparta jest wyłącznie na wykładni językowej, a sądy obu instancji nie dostrzegły, że taka wykładania pozostaje w sprzeczności z wykładnią systemową. Dlatego też w pierwszej kolejności należy powrócić do wykładni tego przepisu. Podstawową zasadą, jeśli chodzi o renty strukturalne, jest zasada, zgodnie z którą jeżeli warunki o przyznanie renty strukturalnej spełniają oboje małżonkowie, rentę strukturalną
Przegląd orzecznictwa 303 przyznaje się tylko jednemu z nich. Konsekwencją tej zasady jest szczególnie ujęty warunek przekazania gospodarstwa rolnego wyrażony w powoływanym wyżej przepisie 6 ust. 1 pkt 1. Rozwiązanie to zakłada, że w przypadku gdy starający się o rentę strukturalną pozostaje w związku małżeńskim, warunek przekazania gospodarstwa rolnego adresowany jest do obojga małżonków. Rozwiązanie zawarte w 6 ust. 1 pkt 1 winno zatem korespondować z rozwiązaniami dotyczącymi ustrojów majątkowych małżeńskich uregulowanymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Gdy popatrzymy zatem na treść 6 ust. 1 pkt 1 z tego punktu widzenia, dostrzegamy zupełny brak korelacji. Zgodnie z art. 31 k.r.o. ustawowym ustrojem majątkowym między małżonkami jest ustrój wspólności majątkowej (wspólność ustawowa), przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Z kolei art. 47 k.r.o. stanowi, że małżonkowie mogą przez umowę wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Natomiast w 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia mowa jest o odrębnej własności rolnika i jego małżonka, jak również o współwłasności małżonków. Ograniczając się zatem do wykładni językowej 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, tak jak czynią to sądy administracyjne, należałoby stwierdzić, że przepis ten może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej lub ustrój rozdzielności z wyrównaniem dorobków, gdyż tylko wówczas można mówić o odrębnych majątkach małżonków, a przede wszystkim tylko wówczas może ewentualnie powstać współwłasność między małżonkami. W przypadku ustawowego ustroju majątkowego, który niewątpliwie jest ciągle ustrojem dominującym, mamy do czynienia z majątkami osobistymi małżonków i majątkiem wspólnym małżonków, a nie współwłasnością. To odniesienie do problematyki małżeńskich ustrojów majątkowych przede wszystkim wskazuje, że regulacja zawarta w 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia jest niejasna, niepełna, a ograniczenie się wyłącznie do wykładni językowej tego przepisu prowadzi do zupełnie nieracjonalnego rezultatu. Stąd też sięgając do wykładni systemowej, można stwierdzić, że regulacja zawarta w 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia dotyczy osoby starającej się o rentę strukturalną pozostającej w związku małżeńskim bez względu na obowiązujący między małżonkami ustrój majątkowy. Jeżeli zatem starający się o rentę strukturalną pozostaje w związku małżeńskim, to obowiązek ten obejmuje nie tylko majątek starającego się, ale również majątek osobisty małżonka, majątek wspólny małżonków lub majątek odrębny małżonka. Natomiast przepisu tego nie można interpretować w ten sposób, że sam fakt, iż starający się o rentę strukturalną (lub małżonkowie starający się o rentę strukturalną) jest współwłaścicielem ułamkowym określonej nieruchomości, powoduje niemożność uzyskania renty strukturalnej Warunek przekazania gospodarstwa rolnego zostanie spełniony, jeżeli starający się o rentę strukturalną przeniesie zarówno prawo własności wszystkich użytków rolnych, jak i posiadane udziały we współwłasności.
304 Przegląd orzecznictwa 5. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców z 16 czerwca 2011 r., II OSK 244/10 Niepotwierdzenie praw do spadku w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w drodze notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie stanowi przeszkody do złożenia przez cudzoziemca, będącego spadkobiercą testamentowym, wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Wyrok ten zapadł na tle następującego stanu faktycznego: spadkobierca testamentowy będący cudzoziemcem wystąpił z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Wniosek został złożony 7 listopada 2008 r., otwarcie spadku nastąpiło 5 października 2003 r., a postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku stało się prawomocne 15 marca 2007 r. Zgodnie z art. 7 ust. 3 powołanej ustawy, jeżeli cudzoziemiec, który nabył wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie testamentu, nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie wniosku złożonego w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które byłyby powołane do spadku z ustawy. Minister odmówił wydania zezwolenia, a skarga i skarga kasacyjna zostały oddalone. Przedmiotem sporu była wykładania art. 7 ust. 3 ustawy w zakresie momentu, od którego ma biec termin do złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia. Skarżąca podnosiła, że termin ten należy liczyć nie od otwarcia spadku, ale od prawomocności postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. W przypadku sporów istniejących pomiędzy spadkobiercami uzyskanie prawomocnego postanowienia sądowego może bowiem nastąpić po upływie terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie ma jakichkolwiek podstaw, by na gruncie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców pojęciu otwarcie spadku nadawać znaczenie autonomiczne, łącząc je ze zdarzeniami prawnymi potwierdzającymi w sposób pełny prawa spadkobiercy do spadku. Otwarcie spadku jest instytucją prawa cywilnego, której treść przy stosowaniu administracyjnego prawa materialnego wyznaczać należy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Na gruncie polskiego prawa spadkowego nabycie praw i obowiązków wchodzących w skład spadku łączy się ze zdarzeniem, jakim jest śmierć spadkodawcy. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma charakter wyłącznie dowodowy, potwierdzający następstwo prawne spadkobiercy po spadkodawcy. Spadkobierca bez stwierdzenia
Przegląd orzecznictwa 305 nabycia uprawniony jest do objęcia spadku w posiadanie, rozporządzania nim, w tym także do jego zbycia. Moc dowodowa postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest zasadniczo czymś odmiennym od praw, które spadkobierca nabywa ipso iure w chwili otwarcia spadku. Z kolei na gruncie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nieprzedłożenie przez wnioskodawcę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku uniemożliwia rozstrzygnięcie przez Ministra Spraw Wewnętrznych o żądaniu wydania zgody na nabycie nieruchomości. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania w postępowaniu, że jest podmiotem wskazywanym w ustawie, a więc cudzoziemcem, który nabył wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie testamentu. Mając na uwadze, że postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku ma znaczenie dowodowe, oznacza to, że niepotwierdzenie praw do spadku nie stanowi przeszkody do złożenia przez cudzoziemca będącego spadkobiercą testamentowym wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości. Odróżnić bowiem należy podstawę faktyczną wydania przez organ administracji decyzji od podstawy złożenia przez stronę postępowania wniosku, którą należy w tym przypadku ograniczyć do wiedzy spadkobiercy o otwarciu spadku i o swoim tytule do dziedziczenia. Mając na uwadze, że postępowanie spadkowe może trwać na tyle długo, że będzie zachodzić niebezpieczeństwo uchybienia dwuletniemu terminowi z art. 7 ust. 3 ustawy, który ma charakter nieprzywracalny, na cudzoziemcu będzie spoczywał obowiązek podjęcia czynności wskazanych w art. 7 ust. 3 ustawy w celu zabezpieczenia swoich interesów i złożenie stosownego wniosku. W takich okolicznościach, gdy cudzoziemiec nie dysponuje jeszcze postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, postępowanie administracyjne wszczęte wnioskiem o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie obligatoryjne zawieszone na podstawie art. 97 1 pkt 4 k.p.a., albowiem rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd. W wyroku tym zwrócono uwagę na dwa istotne zagadnienia dotyczące terminu określonego w art. 7 ust. 3 ustawy. Pierwsze zagadanie to początek biegu terminu, którym jest zawsze data otwarcia spadku, bez względu na to, czy cudzoziemiec dysponuje prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia. Natomiast drugie zagadnienie to charakter prawny tego terminu, który jest termin o charakterze materialnoprawnym, a więc nie ma prawnej możliwości przywrócenia tego terminu. Stanowisko NSA zaprezentowane w wyroku zasługuje w pełni na akceptację, jest ono zgodne zarówno z wykładnią językową, jak i systemową. Opracowanie: ELŻBIETA KREMER